11月4日在沈阳市铁西区人民法院审理 江苏满运软件因合同纠纷原告 (11月4日在湖南长沙花实村拆除了吗)
据媒体信息显示,江苏满运软件科技有限公司(以下简称“江苏满运软件”)因合同纠纷原告,于2024年11月4日将在沈阳市铁西区人民法院开庭审理【案号:(2024)辽0106民初14004号】。
另据天眼查显示,江苏满运软件往年以来触及案件多起。10月22日,江苏满运软件因运输合同纠纷原告,在南京市雨花台区人民法院开庭审理,案号为(2024)苏0114民初4195号。10月15日,江苏满运软件因运输合同纠纷原告,在南京市雨花台区人民法院开庭审理,案号为(2024)苏0114民初5723号。10月8日,江苏满运软件因运输合同纠纷原告,在南京市雨花台区人民法院开庭审理,案号为(2024)苏0114民初5351号。地下资料显示,江苏满运软件成立于2016年,位于南京市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业,股东为张晖、马桂珍,区分持股70%、30%。企业注册资本10000万人民币,实缴资本,法定代表人为石保,任职企业17家。
中华人民共和国知识产权法
中华人民共和国知识产权法前言 中国是一个有着悠久文明历史的国度。 中华民族蕴藏着极大的发明性,她发明的绚烂文明对人类文明的进程发生过深入的影响。 数千年来中国众多出色的迷信家、发明家、文学家、艺术家、曾以其辉煌的智力休息效果为人类文明开展做出过庞大的奉献。 随同着人类文明与商品经济开展,知识产权维护制度降生了,并日益成为各国维护智力效果一切者权益,促进迷信技术和社会经济开展,启动国际竞争的有力的法律措施。 由于历史上的各种要素,从全体上看,中国知识产权制度的树立起步较晚。 但是,实行革新开放后,为了更快地开展社会消费力和推进社会片面提高,顺应社会主义市场经济开展的要求,促进与全球经济的接轨,中国放慢了知识产权维护制度树立的步伐。 从七十年代末至今的短短十几年间,中国做了少量行之有效的任务,走过了一些兴旺国度通常要求几十年甚至上百年时期才干成功的立法路程,树立起了比拟完整的知识产权维护法律体系,在知识产权的立法和执法方面取得了举世注目的成就。 以后,知识产权维护成为国际间政治、经济、迷信技术和文明交往中一个遭到普遍关注的疑问。 围绕这个疑问展开的国际间双边、多边的谈判,特别是关税与贸易总协议《与贸易有关的知识产权协议》的达成,促使全球范围内对知识产权的维护规范到达了一个新的水平。 在国际社会高度注重知识产权维护的今天,中国维护知识产权的立场是什么?中国知识产权立法和执法的现状如何?中国采取了哪些措施承当知识产权维护的国际义务?有必要做一基本的引见。 一、中国维护知识产权的基本立场和态度 中国政府以为,知识产权维护制度关于促进迷信技术提高、文明兴盛和经济开展具有关键意义和作用,它既是保证社会主义市场经济正常运转的关键制度,又是展开国际间迷信技术、经济、文明交流与协作的基本环境和条件之一。 中国把维护知识产权作为革新开放政策和社会主义法制树立的关键组成部分,从七十年代末即着手制定有关法律、法规,同时积极参与相关国际组织的活动,增强与全球各国在知识产权范围的交往与协作。 因此,中国知识产权维护制度的树立,在初始阶段就显示了面向全球、面向国际维护水平的高终点。 在革新开放的推进下,中国知识产权立法速度之快,也是史无前例的。 1980年3月3日,中国政府向全球知识产权组织递交了参与书。 从1980年6月3日起,中国成为全球知识产权组织的成员国。 1982年8月23日,第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议经过了《中华人民共和国商标法》,并于1983年3月1日起实施。 这是中国末尾系统树立现代知识产权法律制度的一个关键标志。 1984年3月12日,第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议经过《中华人民共和国专利法》,并于1985年4月1日起实施。 1984年12月19日,中国政府向全球知识产权组织递交了《维护工业产权巴黎条约》(简称巴黎条约)的参与书。 从1985年3月19日起,中国成为巴黎条约成员国。 1986年4月12日,第六届全国人民代表大会第四次会议经过了《中华人民共和国民法通则》,该法于1987年1月1日起实施。 知识产权作为一个全体初次在中国的民事基本法中被明白,并被确以为公民和法人的民事权益。 该法也初次明白公民、法人等享有著作权(版权)。 中国政府积极促进树立集成电路国际维护的环境。 1989年全球知识产权组织在华盛顿召开的外交会议上经过了《关于集成电路知识产权维护条约》,中国是该条约首批签字国之一。 1989年7月4日,中国政府向全球知识产权组织递交了《商标国际注册马德里协议》(简称马德里协议)的参与书。 从1989年10月4日起,中国成为马德里协议成员国。 1990年9月7日,第七届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议经过了《中华人民共和国著作权法》,该法于1991年6月1日起实施。 1992年7月10日和7月30日,中国政府区分向全球知识产权组织和结合国教育、迷信、文明组织递交了《维护文学和艺术作品伯尔尼条约》(简称伯尔尼条约)和《全球版权条约》的参与书。 区分从1992年10月15日和10月30日起,中国成为伯尔尼条约和全球版权条约的成员国。 1993年1月4日,中国政府向全球知识产权组织递交了《维护录音制品制造者防止未经容许复制其录音制品条约》(简称录音制品条约)的参与书。 从1993年4月30日起,中国成为录音制品条约的成员国。 1993年9月2日,第八届全国人民代表大会常务委员会第三次会议经过了《中华人民共和国反不合理竞争法》,该法于1993年12月1日起实施。 1993年9月15日,中国政府向全球知识产权组织递交了《专利协作条约》的参与书。 从1994年1月1日起,中国成为专利协作条约成员国,中国专利局成为专利协作条约的受理局、国际检索单位和国际初步审查单位。 上述历史理想仅是中国知识产权立法和参与相关国际组织活动的部分记载,已足以证明了中国高度注重知识产权维护的立场和态度。 中国知识产权法律制度的基本框架关键成功于八十年代。 进入九十年代后,国际经济相关和环境出现了很大的变化。 1990年11月,在关税与贸易总协议(乌拉圭回合)多边贸易谈判中,达成了《与贸易有关的知识产权协议》草案,它标志着维护知识产权的新的国际规范的构成。 中国政府积极介入了这一谈判进程,并为推进该协议的达成做出了极大的努力。 出于扩展开放的要求,中国积极实行维护知识产权的国际义务,努力使知识产权维护水平向新的国际规范靠拢,采取了许多严重措施,进一步提高中国现行的知识产权维护水平。 中国政府遵守维护知识产权有关国际条约及双边协议的真诚立场和充沛承当国际义务的才干,失掉了国际言论普遍的赞誉和支持。 全球知识产权组织总干事阿帕德·鲍格胥博士在回忆该组织与中国协作20年的历史时指出,“在知识产权史上,中国成功一切这一切的速度是无独有偶的。 中国坚持“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制准绳。 为了更好地贯彻这一准绳,中国在健全、完善法律制度,严肃执法、坚决打击侵权违法行为的同时,针对知识产权制度在中国树立的时期较短,公民的知识产权看法比拟单薄等状况,鼎力展开知识产权维护的法制宣传教育,并减速知识产权范围专业人员的培训。 在中国,每一部知识产权法律的公布,都有广播电台、电视台和报刊等资讯传媒广为宣传,并少量出版单行本和有关录像教育片等。 同时,各级政府有关部门经过举行法律知识讲座、培训班等,在广阔公民中迅速普及知识产权法律知识。 如,中国专利法修正后,全国有数百万人接受了培训,仅湖南省接受培训的人员就达60万。 在中国各地,近年来运用法律武器处置知识产权纠纷的现象增多,从一个正面说明了全社会知识产权法律看法的增强和知识产权知识的普及。 为了减速培育知识产权方面的人才,中国政府还同有关国际组织亲密协作,组织有关人员出国调查学习、参与各种培训班和研讨会。 仅与全球知识产权组织协作举行的培训班和研讨会就达30屡次,接受培训的人员达3000多人(次)。 在中国的初等院校中,目前已有70多所院校展开了知识产权的教学研讨。 如,中国人民大学于1986年设立了知识产权教学研讨中心,招收大学合法学专业的毕业生攻读知识产权第二学位;北京大学在展开有关教学研讨的基础上,于1993年成立了知识产权学院。 中国已逐渐构成包括第二学位、硕士生、博士生的培育知识产权范围专业人才的教育体制,一批批知识产权专业化人才正在向社会不时地保送。 二、中国具有高水平维护知识产权的法律制度 随同着革新开放的步伐,中国在知识产权维护方面取得了长足的进度。 中国依据国情和国际开展趋向制定和完善各项知识产权法律、法规,至今已构成了有中国特征的社会主义维护知识产权的法律体系。 中国知识产权的维护范围和维护水平逐渐同国际惯例接轨,已对知识产权实行高水平的法律维护。 1983年3月末尾实施的《中华人民共和国商标法》及其实施细则,在商标注册程序中的开放、审查、注册等诸多方面的准绳,与国际上通行的准绳是完全分歧的。 为顺应革新开放和经济情势开展的要求,更有效地打击冒充商标、制止商标侵权行为,实际维护商标注册公用权,中国于1993年又区分对商标法及其实施细则启动了修正,扩展了商标的维护范围,除商品商标外,参与了服务商标的注册和控制的规则。 在方式审查中参与了补正程序,在实质审查中树立审查意见书制度,简易了商标注册开放人,这同关税与贸易总协议达成的《与贸易有关的知识产权协议》要求全部吻合。 国度工商行政控制局还发布《商标印制控制规则》、《商标经常使用容许合同备案控制方法》等一系列规章。 1993年2月,全国人民代表大会常务委员会作出了《关于惩治冒充注册商标罪恶的补充规则》,进一步强化了惩治冒充注册商标罪恶和处分商标侵权行为的力度。 这些法律、法规和规章为充沛、有效地维护中外注册商标公用权提供了保证。 1985年4月末尾实施的《中华人民共和国专利法》及其实施细则,使中国的知识产权维护范围扩展到对发明发明专利权的维护。 为了使中国的专利维护水平进一步向国际规范靠拢,全国人民代表大会常务委员会于1992年9月4日经过了专利法修正案,对专利法作出了关键修正。 新修正的专利法,从扩展对外开放和有利于迷信技术、经济开展的要求动身,一是扩展了专利的维护范围,专利授予一切技术范围的发明,不论它是产品还是方法,即对药品和化学物质产品,对食品、饮料和调味品均无例外地授予专利;二是将发明专利的维护期限从自开放日起15年延伸为自开放日起20年,将适用新型专利和外观设计专利的维护期限从自开放日起5年延伸为自开放日起10年;三是进一步强化了对专利权的维护,除对专利方法的维护延及到该专利方法直接失掉的产品外,还明白规则出口专利产品必需失掉专利权人赞同,使得对专利权人权益的维护愈加充沛;四是重新规则了对专利实施强迫容许的条件。 这使中国对专利权的维护到达了一个新的水平。 这样,中国的专利法同关税与贸易总协议达成的《与贸易有关的知识产权协议》基本接轨。 《中华人民共和国著作权法》及其实施条例,明白了维护文学、艺术和迷信作品作者的著作权以及与其相关的权益。 依据该法,中国不只对文字作品,口述作品,音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品,美术、摄影作品,电影、电视、录像作品,工程设计、产品设计图纸及其说明,地图、表示图等图形作品给予维护,而且把计算机软件归入著作权维护范围。 中国是全球上为数不多的明白将计算机软件作为著作权法维护客体的国度之一。 国务院还公布了《计算机软件维护条例》,规则了维护计算机软件的详细实施方法,作为著作权法的配套法规,于1991年10月实施。 国务院于1992年9月25日公布了《实施国际著作权条约的规则》,对维护本国作品著作权人依国际条约享有的权益作了详细规则。 此外,全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国技术合同法》和《中华人民共和国迷信技术提高法》等,以及国务院制定的一系列维护知识产权的行政法规,使中国的知识产权法律制度进一步完善,在总体上与国际维护水平更为接近和协调。 中国具有完备的知识产权维护法律措施。 中国的知识产权法律规则了违犯法律规则的行为应承当的法律责任,包括民事责任、行政处分和刑事责任。 中国的专利法规则,对专利侵权行为,专利权人或许利害相关人可以恳求专利控制机关启动处置,也可以直接向人民法院起诉。 专利控制机关处置的时刻,有权责令侵权人中止侵权行为,赔偿损失。 关于将非专利产品或非专利方法冒充专利产品或专利方法的,由专利控制机关责令中止冒充行为,地下更正,并处以罚款。 关于冒充他人专利情节严重的,对直接责任人员,对比刑法的有关规则清查刑事责任,即可以对直接责任人员,处3年以下有期徒刑、拘役或许罚金。 中国的商标法律法规规则,关于侵犯商标公用权的,工商行政控制部门可以依其职权或许消费者揭发,启动主动审核和处置;被侵权人可以向侵权人所在地或许侵权行为为地县级以上工商行政控制部门要求处置,有关工商行政控制部门有权责令侵权人立刻中止侵权行为,赔偿被侵权人的损失;关于侵犯商标公用权,未构成罪恶的,工商行政控制部门可以处以罚款。 当事人关于工商行政控制部门行政处置不服,可以在规则时限外向人民法院起诉,由法院启动判决。 这些规则,简易了当事人,也保证了行政执法和司法审讯的分歧性、公正性和严肃性。 对侵犯注册商标公用权的,被侵权人也可以直接向人民法院起诉。 关于冒充他人的注册商标,构成罪恶的,除赔偿被侵权人的损失外,依法清查刑事责任。 依据《关于惩治冒充注册商标罪恶的补充规则》,关于冒充注册商标违法所得数额较大或许有其他严重情节的,处3年以下有斯徒刑或许拘役,可以并处或许独自处以罚金;关于违法所得数额庞大的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处分金。 关于企业事业单位犯冒充注册商标罪的,对单位判处分金,并对直接担任的主管人员和其他直接责任人员依法清查刑事责任。 关于国度任务人员故意庇护冒充注册商标罪恶或许执法人员秉公枉法,规则清查其尽职罪。 中国的著作权法规则,关于未经著作权人容许宣布其作品的;未经协作作者容许,将与他人协作创作的作品当自己单首创作的作品宣布的;没有参与创作,为谋取团体名利,在他人作品上署名的;歪曲、窜改他人作品的;未经著作权人容许,以各种方式经常使用其作品的;经常使用他人作品,未按规则支付报酬的;以及未经扮演者容许,从现场直播其扮演等侵权行为,应当依据状况,承当中止损害、消弭影响、地下赔礼抱歉、赔偿损失等民事责任。 对剽窃、剽窃他人作品的;未经著作权人容许,以营利为目的;未经录音、录像制造者容许,复制发行其制造的录音录像等侵权行为,依据状况,应承当民事责任,并可以由著作权行政控制部门给予没收合法所得、罚款等行政奖励,关于侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为,当事人也可以直接向人民法院起诉。 关于那些严重危害社会次第,损害著作权人及其他权益人合法权益的违法行为,情节严重构成罪恶的,可以依据有关法律,对侵权罪恶的行为人清查刑事责任。 随着中国维护知识产权法律的实施,知识产权在中国失掉有效的维护,关于奖励发明发明和创作及公允竞争等起到了积极的作用。 如,对商标注册公用权的维护,促使中外厂商在中国注册的商标数量迅速参与。 截止1993年底,在中国的有效注册商标达41万余件。 其中,国际注册商标35万余件,来自67个国度和地域的注册商标近6万件。 以美国为例,1979年前,在中国注册的商标仅122件,到1993年到达件,参与了100多倍。 1993年中国商标年开放量达17万件,其中新商标注册开放达13万余件,已跃居全球前列。 又如,中国的专利法极大地奖励了本国的发明发明,同时也有力地奖励了外来的专利开放。 1985年4月1日,专利法实施的首日就受理专利开放3455件。 到1993年底,中国专利局累计受理专利开放36万多件。 其中,发明、适用新型、外观设计区分占27.5%、62.8%和9.7%;国际开放占86.4%,外来开放占13.6%,区分来自于70个国度和地域。 截止1993年底,已累计同意17.5万件专利。 其中,发明专利2万多件,适用新型专利13万多件,外观设计专利2万多件。 三、中国具有完备的维护知识产权的执法体系 中国不只制定了一整套知识产权法律法规,在执法方面也是严肃公正的,并取得了清楚的成效。 中国在执行知识产权法律法规方面所取得的成效,首先归因于知识产权法律中规则了完备的知识产权维护的司法途径与知识产权维护的行政途径。 1.中国知识产权维护的司法途径 在中国,享有知识产权的任何公民、法人和其他组织,在其权益遭到损害时,均可依法向人民法院提起诉讼,享用实际有效的司法维护。 人民法院依法独立行使审讯权,只听从法律,不受任何其他行政机关、社聚集团和团体的干预。 严肃执法是司法任务的中心。 人民法院启动审讯活动坚持以理想为依据、以法律为准绳,严厉依照实体法和程序法办案,实行合议、逃避、地下审讯、两审终审和审讯监视等制度,依法受各级人民代表大会、人民检察院和人民群众的监视,保证审讯活动的地下性、公正性和严肃性。 树立健全知识产权案件审讯组织,完善审讯制度,是人民法院正确审理知识产权案件,实际依法维护知识产权的关键保证。 鉴于审理知识产权案件专业性强、技术含量高的特点,一些省份和直辖市如北京市、上海市、广东省、福建省、海南省等初级人民法院依据实践要求,自1992年以来,设立了知识产权审讯庭,各经济特区以及北京市、上海市中级人民法院也设立了知识产权审讯庭。 其他省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院在有关的审讯庭里设立了专门审理知识产权案件的合议庭。 这样集中审理知识产权案,有利于保证执法的一致性,有利于积聚阅历,提高知识产权案件的司法水平。 随着中国知识产权法律的实施和司法维护力气的不时增强,各级人民法院受理和及时审结了一大批知识产权民事纠纷案件。 据统计,1986年至1993年底,全国人民法院共受理知识产权民事纠份案3505件,其中著件权案1168件;专利权案1783件;商标权案554件。 人民法院经过对知识产权纠纷案件的审理,依法维护了中外知识产权一切人的合法权益。 例如,“钻孔压降成桩法”发明专利的发明人诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷。 北京市初级人民法院审理以为,该项发明不属于专利法规则的职务发明,判决“钻孔压降成桩法”发明专利权归发明人一切。 又如,香港山顿国际有限公司诉深圳华达电子有限公司侵犯商标公用权纠纷案。 深圳市中级人民法院审理以为,原告在中国大陆开放注册的“SENDON”商标受法律维护;原告未经商标注册人容许,在同一种商品上经常使用“SENDON”商标构成侵犯注册商标公用权。 判决原告赔偿原告.4元。 知识产权是一项关键的民事权益,关于民事侵权行为,人民法院除可以依法责令侵权人承但中止损害,消弭影响,赔礼抱歉,赔偿损失等民事责任外,还可依法对行为人给予必要的没收合法所得、罚款、拘留等制裁。 对那些侵犯他人知识产权情节严重,扰乱经济次第,构成罪恶的,还可以依法清查其刑事责任。 关于检察机关依法提起公诉的知识产权刑事罪恶案件,只需有充沛证据,证明原告人冒充他人商标或专利,情节严重,构成罪恶的,人民法院严厉依照法律规则,及时准确地予以惩办。 据统计,1992年至1993年,人民法院受理冒充商标刑事案743件,审结731件,判处有期徒刑或拘役等刑事奖励的共566人。 广东省中山市人民法院对冒充美国美孚石油公司“MOBIL”商标的5名责任人除依法处以罚金外,还区分判处原告1至2年半的有期徒刑。 这充沛标明中国人民法院依法惩治罪恶,维护知识产权的坚决立场。 依据中国行政诉讼法,人民法院对公民、法人和其他组织因不服知识产权行政控制机关处置的知识产权纠纷选择提起的行政诉讼,有责任启动审理,并依法作出维持、撤销或变卦行政选择的判决。 人民法院审理涉外知识产权纠纷依据中国法律和中国参与或缔结的有关国际条约,坚持在适用法律上的国民待遇准绳和对等准绳,为促进国际经济技术和文明的交流与协作,提供了坚实的法律保征。 深圳市中级人民法院审结的美国好富顿公司诉深圳市海联化工有限公司侵犯商标权纠纷案,在查明原告的侵权理想,确认其应承但侵权责任的基础上,经调停,双方当事人达成调停协议,原告立刻中止侵权行为,地下向原告赔礼抱歉,赔偿其经济损失13万元。 同时,法院还对原告的违法行为作出罚款的民事制裁选择,该案从受理到结案仅用10天时间,遭到了美方当事人的好评。 美国好富顿公司将写有“中国法律公正,法官办案加快”的锦旗送到法院。 近几年来,人民法院为提高司法水平,采取了许多有力措施,使办案质量和效率都失掉较快提高。 为了扩展办案的影响,人民法院留意选择典型案件经过资讯媒介予以宣传报道,以案讲法,取得了清楚的社会效果,保养了社会主义法制的尊严。 2.中国知识产权维护的行政途径 中国的知识产权维护制度,除按国际惯例采取司法途径外,从中国理想的国情动身,中国的专利法、商标法、著作权法等知识产权法律中都规则了知识产权维护的行政途径。 依据专利法的规则,国务院有关主管部门或中央人民政府可以设立专利控制机关。 目前,中国中央设立的专利控制机关有50多个,国务院各部门设立的专利控制机关有20多个。 依据著作权法的规则,设立了国度版权局和中央著作权行政控制机关。 商标控制实行中央一致注册,中央分级控制的准绳,从中央到省、市、地、县级的工商行政控制局,都内设商标控制机构,县以下还设有工商行政控制所。 全国商标控制专职人员7000多,兼职人员达30万。 中国知识产权行政控制机关依据法律规则的职权,保养知识产权以法律次第,奖励公允竞争,调停纠纷,查处知识产权的侵权案件,保证广阔人民群众的利益和良好的社会经济环境。 中国知识产权行政执法程序简便,立案迅速,查处速度快,办案效率高。 这关于权益一切人来说是极为有利的。 中国专利控制机关对提出的专利侵权申诉均仔细看待,及时依法处置。 著作权法1991年6月实施后,到1993年底,中国各中央的著作权行政控制机关已查处了合法复制音像制品、合法复制图书等方面的侵权行为150多起,收缴销毁了侵权复制品,并对侵权者作出了行政处分。 1994年,中国政府组织有关部门对激光唱盘复录消费中的合法复制和图书出版中的合法复印启动了严峻打击。 4月,广东省版权、文明、广播影视、工商行政控制、公安等部门结合组织了大规模的突击清查合法激光唱盘等音像制品执行。 其后,上海、江苏、湖南等地也相继采取了相似的清查执行。 这些执行,狠狠地打击了消费销售盗版制品活动。 同时,中国政府有关部门采取措施,对激光唱盘消费加工企业的设立增强控制,对其消费加工活动依法启动监视。 中国商标法实施10余年来,工商行政控制机关共查处了商标侵权冒充案13万件。 其中,包括一大批大案,如“中华”卷烟,“终身”、“凤凰”、“飞鸽”自行车,“贵州茅台”酒,“新开河”人参等商标侵权冒充案件,有效地维护了商标注册人的合法权益。 中国知识产权行政控制机关依据中国法律和中国参与或缔结的有关国际条约,坚持在适用法律上的国民待遇准绳和对等准绳,依法对本国人的知识产权启动维护。 例如,浙江省专利控制机关就一同本国人提出的打火打专利侵权案件启动了公正处置,责令厂家中止侵权行为和赔偿损失。 国度版权局查处了福建、广东等地十几家工艺美术品厂仿制本国公司玩具外型案、江苏一家电子工业公司翻版消费激光唱盘案。 工商行政控制机关依法查处了诸如“TDK”、“TOSHIBA”、“SONY”、“IBM”、“3M”、“ESSO”、“P&G”、“海飞丝”、“小天赋”、“飞利浦”等3000多件涉外商标侵权案件。 中国知识产权行政控制机关在处置的涉外知识产权侵权案件中,依照职权主动查处的案件占有很大的比例。 中国工商行政控制机关肩负保养经济次第的职责,可以主动对市场启动审核,有效维护了商标注册人的权益。 如广东省各级工商行政控制机关,1988年以来共查处涉美侵权案301件。 在这301件商标侵权案中,有三分之一是美方当事人揭发的,大部分是工商行政控制机关在市场审核中发现的或消费者检举的。 知识产权行政控制机关秉公执法,坚决保养知识产权一切人的合法权益,赢得了许多外资或中外合资企业的赞扬。 他们将绣(刻)有“清政廉洁,执法如山”、“秉公执法,扶正灭邪”、秉公操持,保驾护航”、“公正严明,伪冒克星”、“执法严明,铁面无私”的锦旗、金匾等赠送给中国工商行政控制机关,称誉办案人员“任务仔细,执行果敢”、“办案速度之快在全球上是少有的”。 完毕语 革新开放的中国,一日千里。 如今,从知识产权维护范围看中国,一些国际人士评价说,中国已步入了知识产权范围全球抢先水平国度的行列。 知识产权制度树立落后的历史在中国曾经完毕了。 但是,世上总有某些人视而不见中国的开展变化,不顾基本的理想,对中国知识产权维护现状妄加评论,说什么中国没有树立“充沛、有效的知识产权制度”、缺乏承当国际义务的才干”。 对此论调,无需争辩,理想是最好的回答。 中国并不满足于已有的成就,中国作为一个开展中国度,在完善知识产权制度方面还有许多任务要做。 由于中国树立现代知识产权制度的时期不长,全社会的知识产权看法还比拟单薄,有的地域和部门对维护知识产权的关键性缺乏足够看法,一些严重侵权行为不只损害了权益人的合法权益,而且损害了法律的尊严。 为此,中国在继续完善知识产权法律制度的同时,国务院作出了《关于进一步增强知识产权维护任务的选择》。 可以确信,随着选择中各项关键举措的落实,中国的知识产权维护任务将迈上新的台阶。 中国将继续积极推进知识产权范围的国际协作。 中国在树立和完善知识产权制度的环节中,失掉了全球知识产权组织和国际知识产权界的积极协助,中国也将自始自终地积极参与有关国际组织的活动,实行知识产权范围各项国际条约和协议中应尽的义务。 中国情愿在友好共处五项准绳的基础上,依据对等互利准绳与全球各国继续协作,为完善和开展国际知识产权制度共同努力,作出积极的奉献。
有形资产的资产20忌
第1忌 厂商称号没有字号的厂商称号依然少量存在,特别是在一些具有垄断性质的企业和上市公司。 搞实业不能忘了这样的名言:名不正,则言不顺。 言不顺,则事不成。 厂商称号是经济实体的第一笔有形资产,也是关键的有形资产。 不把厂商称号当成关键的“有形资产”,在运营环节一末尾就埋下了“隐患”。 如不尽快处置,这样的企业遇到费事的概率较大。 第2忌 重复开发投入少量技术人员和上百万资金开发的技术却是国际在1929年曾经开放的专利; 某技术人员花了20年的时期倾家荡产开发的技术却是国外20世纪60年代的专利; 某城市竟有10多家单位在搞同一项目科研,有些项目还是国外10多年前甚至几十年前早已开放过专利的。 第3忌 高新技术无专利在全球率先开发VCD的万燕公司由于没有开放专利维护,被众多厂家模拟。 全国VCD大战中损失最沉重的是技术发明者万燕公司,成了技术创新的牺牲品。 日本小西六公司开收回的摄影机驱动电机的电池消耗量表示法的技术,成功后居然遗忘去开放专利。 浙江大学一年从国度拿到6亿元的科研经费,平均600万元发生一项专利。 发明者取得了国度科技二等奖,取得1千多块钱的奖金,没有开放专利,而一家企业应用该技术的开收回的机器,卖了几十亿。 中国西部某大省,虽然高新技术企业很多,但约有60%的高新技术企业居然没有一件专利开放。 在防治非典的环节中居然有迷信家宣称:绝不开放专利。 他们能否想到:不开放专利维护,很难在防治非典方面处于有利位置。 中国人的安康权益要掌握在本国人的手中,甚至还要受制于人。 这是比非典还要严重的事情。 第4忌 专利保密性中国某公司将拥有数十项水稻技术预备向美国开放专利,经过专利律师的初步审查发现这些技术曾经宣布了50多篇论文,曾经不具有专利的新颖性最后仅有1项技术具有开放专利的条件。 南边某农业大学用少量国度资金,研制出的20多项菌草技术,在国际上处于抢先位置,但大少数在没有专利维护的状况下经过国际讨论会,无偿地“奉献”给20几个国度。 中国的“两步发酵法消费维生素C”技术为严重科技发明,本国大制药公司竞相出低价达数千万元购置,没想到却这项技术“毁”在了一篇论文上; 美国动力大王哈默曾看中“水稻之父”袁隆平的杂交水稻技术,预备投巨资在全全球推行,当发现50项技术全部在文献中地下,不具有开放专利的条件,无法维护只好作罢。 宣布论文虽然会拥有著作权这种知识产权,但却是葬送专利权(技术秘密)等有形资产要素的“另类知识产权。 日本取得诺贝尔奖的迷信家,在获奖之前不只是一个宣布论文的学者,更是拥有几十个甚至几百个专利的专利权人。 一个好的专利所发明的社会效益和经济效益超越十篇论文。 假设诺贝尔先生现在有了技术想象,先去宣布论文,会有今天的诺贝尔奖?全球上强国规范不应是论文的大国、有形资产的小国和有形资本的弱国。 第5忌 专利新颖性美国的服装设计师设计出一款共同的胸衣,仅仅是让自己的妻子在晚宴上试穿了一下。 后来设计师将胸衣开放专利,被提出异议,他开放的专利曾经不具有“新颖性”了;为客户着想的修建公司,因提早将楼房交付经常使用,而丢掉开放专利的权益;一个曾经开放了专利的产品,由于在某市试销“产品被抢购一空”这样一句话,就成了竞争对手开放撤销其专利的证据; 捷康公司诉万基公司侵犯其外观设计专利案,法院判决赔偿额高达1200万元,创下中国大陆赔偿额最高的记载。 不但没有取得一分钱赔偿,外观设计专利反被国度知识产权局撤销;日本健伍公司诉深圳某公司侵犯其外观设计专利案,被法院当庭采纳。 第6忌 商标不开放注册上市公司“福建天香”不得不向湖北一个县的公司支付了230万元的巨款,要素是其经常使用的“天香”商标在13天前曾经被人家开放注册了;《三国演义》有大意失荆州,在曹操的老家,却有一个著名的酒厂大意失了“曹操”的商标; 1979年曾在中央电视台“为您报时”的“康巴丝”石英钟不能持久的报时,由于企业只知道做广告,却没有注册商标,不得不花90万元买回“康巴丝”商标;孔乙己没有在咸亨酒店落户,是由于咸亨酒店没有注册“孔乙己”商标; 有100多年的北京名小吃“爆肚冯”,有两家比拟有名,虽说“500年前都是一家人”、“一笔写不出两个冯字” 注册了“爆肚冯”服务商标的冯掌柜,告了没有注册商标的那个冯掌柜,没有注册商标只得摘下写有“爆肚冯”字样的牌匾; 医圣李时珍的家乡——湖北蕲春,既有丰厚的中草药资源,又有李时珍家乡的品牌,实施“以药兴县”战略,打“李时珍”牌对外招商引资,却遇到了难题,“李时珍”商标早曾经被北京的公司注册了,是人家的有形资产了; 新华社信息,四川省拥有40多万家工商企业,全省累计受理商标注册开放5万件,平均每8家企业才拥有一个商标。 实践上中国西部没有注册商标的企业远远不只这个数字。 第7忌 侵犯他人专利权广西某单位自主开发的除草剂深受农民欢迎,但却被美国杜邦公司起诉,原来人家曾经开放了专利; 美国柯达公司明知宝利来公司瞬时成像相机曾经有了专利,还坚持消费相反的产品,打了一场长达15年的官司,以柯达公司败诉赔偿近10亿美元而告终,柯达公司为此遭受了重创;依据有关资讯报道:浙江省初级人民法院就帅康状告海尔侵犯专利权一案作出终审讯决。 第8忌 剽窃他人作品孔乙己窃书,只是窃取几本书的实物而已。 还要挨打。 现代人窃书,不满足于此,窃的是作品的著作权。 不但挣得稿费或版税,一旦蒙混过关还能取得个大学的院长职位、教授、博士学位或研讨生导师什么的;美国海军学院的教授布赖恩·范德马克,出了一本历史著作,名为《潘多拉魔盒的守护者:9个男人和核弹的故事》,这本书中涉嫌剽窃了他人著作多达50多个段落; 北大教授王铭铭著的《想象的异邦》一书,王铭铭在书中剽窃了美国人类学家哈维兰的《当代人类学》(中译本)有10万字的内容简直是如出一辙;合肥工业大学人工智能研讨所杨敬安教授,在截至1999年底所宣布的学术论文中,严重剽窃国外学者研讨效果的有6篇。 杨在1993年申报教授、1995年申报博士生导师的资料中填报了以上部分剽窃论文,并虚拟国外研讨效果一项,填报实践上并未宣布的国际会议论文两篇。 ”。 剽窃有了新的灵活:原本是宣传有形资产的书却剽窃、抢劫他人的“有形资产”。 自己1984年末尾研讨有形资产,1995年创立“有形资产学”,并将10年的研讨效果聚集成全球第一本有形资产学专著《神奇的财富:有形资产(有形资产学导论)》(1996年3月海天出版社出版)。 1999年6月修订为《有形资产学》,2001年再次修订、2002年6月出版全球最新版本的《有形资产学》。 《有形资产学》的三个版本有幸被博士生导师、大学教授、博士后、博士、会计学院副院长等高层次的人员都被剽窃。 中国统计出版社2003年3月出版的《最新有形资产评价方法、技巧、参数与案例剖析》,首都经济贸易大学会计学院副院长汪平为编委会主任委员副主任委员为财政部《国有资产》杂志社副主任郑伟、铁道部迷信研讨院主任刘泰山、江苏省注册会计师协会秘书长张明达,合法复制《有形资产学》(第三版)计15章,有的是整章被合法复制。 汪平和中国统计出版社等人剽窃《有形资产学》不是独一,仅是揭显露的“有形资产学第一侵权案”,还有第二、第三和若干本剽窃《有形资产学》的“有形资产”图书仍在图书市场和初等院校的课堂上骗人。 第9忌 商标标志出歧义商标权原本是企业关键的有形资产。 但假设商标标志出了歧义只能起反作用。 某企业的“芳芳”牌唇膏,出口到国外商标用的是汉语拼音“FANG FANG ”无人问津,原来在英文中是“狗牙”牌唇膏; 一些用汉语拼音缩写的商标为“ST”和“PT”公司还未上市就被特别处置了。 一种牙膏的商标英文翻译为“BLUE SKY”实践上是“价值极低的股票”牌牙膏。 福特二世为了纪念自己的父亲,用父亲的名字“Edsel”做新车的商标,但与一种咳嗽药名发音相近,惹起消费者的反感,为此损失3.5亿美元。 丰田公司在美国推销“TOYOLET”牌轿车,没想到与英语TOILET(厕所、小便池)近似。 第10忌 商标无创意全球软件巨头美国微软公司受美国司法部起诉的垄断官司尘埃尚未落定,遭到了另一场官司的困扰和应战:在一场诉讼中,Lindows公司向法官提出恳求,要求微软丢弃“Windows”商标,由于它仅是一个普通的英文单词,不是微软公司首创;微软上百位律师与千万元的官司费用并不能改写windows确实是中性称号的理想与历史。 ”联想公司的商标在国外被人抢注,除了该公司在有形资产国际化运营战略的缺失以外,其选择的商标“Legend”一个致命的弱点:它不是首创的,它仅是一个普通的英文单词 。 某公司在酒类用“”这个公用符号开放商标注册。 无创意的称号由于不是独家发明的名词,很难阻止被他人在商业中应用,如“太太”口服液的商标权人就无法阻止他人在卫生纸上经常使用“太太”商标。 众多中国厂家不分商品的类别抢注“伟哥”商标是没有创意的表现。 美国辉瑞公司在其蓝色菱形药片“Viagra”的中文商标的翻译上,疏忽了再发明,商标注册时选择了与发音相近的“威而刚”丢弃了富有诗意 和艺术价值的“伟哥”,也为日后其抢占中国市场留下了隐患。 第11忌 不走“国际化”中国的“鹦鹉”在日本变成了“蜻蜓”,中国的“五星”在美国变成了“九星”;中国“联想”在境外不能“联想“; 中国的“飞鸽”在印尼飞进他人的窝。 众多的中国名牌在国外被抢注,犯的都是一种病,疑问得积极失掉有形资产的涉外权益,疑问得知识产权“地域性”的特征,疏忽了有形资产国际化。 1999年进入中国的本国专利开放是中国到国外开放量的59倍,有形资产庞大逆差,显示出中国企业国际竞争力缺乏。 既丢弃了有形资产的国际权益,又丢掉了曾经投入人力、财力开拓的国际大市场。 在宽广地国际市场要有有形资产的投入,才会有国际利润产出。 中国股市中以“国际”命名的上市公司有没有、有多少国际的商标和专利? 中国企业在这场抗争中预备缺乏,甚至处于劣势,甘拜上风有之,丢盔卸甲有之,割地赔款有之!第12忌 盗用他人效果“春种一粒粟,秋收万粒粮。 ”唐朝诗人的这句诗说明有了优秀的种子,就有歉收的现象。 种一得万,这就是种子繁衍的共同天性和魅力。 种子是农林产业重中之重,植物新种类权是农林业关键的有形资产,相同不容侵犯。 但由于种苗具有生命力,在维护方面有相当的难度,加之一般单位或团体总想坐享其成,于是繁殖出了五花八门的侵权案件:沈阳市农业迷信院经多年研讨和培育,开收回“沈单16号”玉米新种类,被某市私自在铁岭县熊关乡下峪村玉米600余亩。 沈阳市农业迷信院以为其行为构成侵权,遂向法院起诉,要求判令某市种子公司及铁岭县熊关乡下峪村赔偿经济损失54万元。 山东省登海种业股份有限公司的“登海 9号”玉米杂交种种类权被莱州市农业迷信研讨所改名为“掖单53号”玉米杂交种,在赤峰市宁城县繁育400亩,被发现后告上法庭,被法院判定侵权成立,原告向原告赔偿43万余元。 永宁县增岗乡的一名技术员,把他人剪下的优质的枸杞苗,又拿去扦插繁育出6万多株绿油油的枸杞,但虽然长势良好也只能毁掉。 第13忌 广告侵权“中国蓝田总公司在中央电视台的广告,用了歌剧《洪湖赤卫队》歌剧中的主题曲“洪湖水,浪打浪”,惹起著作权纠纷。 先是1999年12月湖北省歌剧舞剧院一纸诉状将“蓝田”告上法庭,索赔200万元。 然后又是曲作者、省歌剧舞剧院退休职工张敬安、欧阳谦叔以为著作权当属自己一切,将湖北省歌剧舞剧院和蓝田公司作为原告一并告上法庭。 广东乐百氏集团拥有中国著名商标,但在电视台做广告,用了电影《护士的故事》主题歌,未经词作者赞同把传唱了几十年的歌词:“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”私自改为广告词:“小燕子,小淘气,开开心心乐百氏”。 词作者之一王路的的4名子女以原告侵犯了其父亲的著作权为由,向武汉市中院提起诉讼,将广东乐百氏集团有限公司等5单位作为原告,要求赔偿损失300万元。 武汉市中级人民法院对“乐百氏”钙奶广告侵权纠纷案作出一审讯决,3名原告被判共同赔偿《小燕子》歌词作者王路的子女17万余元,侵权广告片将被全部收缴。 奥斯卡金像奖颁奖主办方,也曾遇到私自经常使用迪斯尼公司白雪公主人物的版权费事。 第14忌 秘密不设”防“全球上争夺和猎取秘密信息类有形资产的手腕千奇百怪、挖空心思。 面对这种白热化的竞争,相当一部分单位还比拟麻木。 对外不设防,某市农业科研所所长自作主张把,把所内刚研制的、在国际还没有推行的小麦矮变种类无偿赠给日自己。 某科研所技术人员在国际研讨会上把防治蚕病的秘密地下。 企业的技术秘密让外商拍照、摄像,随便暴露给外商,给企业与国度形成很大损失。 秘密信息在单位外部的维护更是相当一部分单位的软肋:某企业副总,凭掌握的消费技术应聘到邻县一家企业,形成庞大经济损失,企业请公安机关立案侦查。 但企业没有相关的秘密信息类有形资产的控制制度,无法认定跳槽的副总盗用了该企业的技术资料,案件侦查任务只能搁浅。 某游览社关于客户名单这一类的有形资产没有采取相应的保密措施,业务经理的计算机被其他员工随便进入,盗走客户名单,游览社为此遭受较大损失。 某市机电公司向工商局递交的书面揭发,反映该公司原技术科长因与公司指导出现矛盾,将本公司的技术资料、产品图纸私自复制带走,重整旗鼓,到邻市兴办了一家私营企业,消费与原单位相反的产品,给机电公司形成经济损失10余万元为由,要求工商行政控制部门查处原技术科长的侵权行为。 工商局经过缜密调查得知,电机公司没有与员工签署保密协议,原技术科长不构成侵权。 A公司的技术人员W跳槽,复制了A公司的技术资料。 A公司将跳槽的技术人员W,以携带侵犯商业秘密为由告上法庭,并提供了若干证明该资料属于A公司的资料,其中也包括技术效果鉴定书。 可是技术效果鉴定书标明的密级是“地下”,而不是“秘密”或“保密”。 技术秘密权益的构成要件是秘密性、经济性和保密性。 保密性至关关键,所谓保密性就是要采取保密措施。 第15忌 胡乱抢注商标中国“神州五号”载人航天飞行成功,有的公司抢注“神五”的商标用在服装类、鞋类和保健品类上,有的地域抢注“杨利伟”的商标用在水果上。 2003年人类遭受了“非典”的灾难,可是在“非典”暴虐时,竟有人抢注“非典”商标。 无线市话“小闭塞”深受欢迎,就出现了51个“小闭塞商标”。 电视剧《刘老根2》的热播,一下子冒出 500多个“刘老根”牌商标,从咸菜、大酱、咖啡、到化肥、铅笔各个范围哄抢“刘老根”。 有专门“抢注商标”专业户,社会上出什么热点就抢注什么商标:电视剧《红楼梦》开播时就有人抢注“刘姥姥” 臭豆腐商标。 香港回归前,众商家看好1997年这个具有历史意义的年份,抢注“1997”商标,啤酒、白酒、香烟、洗发水等全是“1997”。 中国足球出线,教练米卢的名字也被人抢注商标,从白酒、服装、领带等50多个“米卢”的中英文商标。 从文学作品中开掘,抢名著中的地名、人物名,鲁迅先生不会想到他笔下的“阿Q”、“祥林嫂”、“孔乙己”都成了抢注者的目的。 新人新作也照抢不误,《花季 雨季》也被一些商人抢注。 抢注者有一“注”独霸天下之势,利益在前,就是要交钱。 他们不是什么有形资产的维护者,充其量不过是个“商标掮客”而已。 有组织、有预谋、抢注了240多个商标,手笔之大当属中国(深圳)对外贸易中心有限公司,抢注了近百个国际著名和著名商标上市公司和基金公司的商标、公司简称、股票称号,递交注册商标开放后就主动反击,给各公司发传真,要价从几十万元到几百万元,荣获“商标大鳄”的头衔。 更大野心的商标抢注者,是一个荷兰人将“欧元”货币称号作为商标抢先注册,想从整个欧盟失掉利益。 第16忌 寄生不自立本国的资本家会比共产党还讲共产主义?经常使用寄生商标不只是投巨资为本国商标做广告,实践上还优化了人家的有形资产价值,参与了市场份额。 第三产业的酒店业经常使用本国控制集团称号,也是一种干练寄生行为。 虽然本国控制公司不在开展中国度投资一分钱,其所控制的企业会计报表都要归入他们全球的支出之中。 他们怎样能不成为500强?有些开展中国度的企业自觉不自觉的为本国的500强“添砖加瓦”。 不但如此,这些不投资的本国雇佣者,还要在主人的国度上空高挂起他们的国旗。 更严重的是一个民族产业成了跨国公司的附庸。 开展中国度应该看法到:没有自己的有形资产,寄生于跨国公司下经济形式是软弱的。 假设看法不到这点,下一次性经济危机,或许还会危及亚洲!第17忌 恶意抢注域名域名是在因特网上关键的有形资产,一部分人在域名“注册在先”方面有些误区。 有的人把注册域名看成是抢占无主的金矿。 庞大的经济利益诱使一些人在网上“圈地”,做起低价抢注域名、低价出售的生意。 抢注2008年北京奥运会域名就有几百个。 “申奥2008”这一域名的售价竟高达1000万元人民币。 恶意抢注就是将他人的商标称号、厂商称号、姓名抢注为域名。 北京国网公司在域名史上留下了原本想靠抢注域名,大赚一笔,但结果是损失沉重。 数千个域名,仅注册费用应该破费几百万元,每年的域名保养费开支也需几百万元。 惹起纠纷后那些恶意抢注的域名,先后被撤销不说,还要支付诉讼费用、律师费用和赔款。 粤经信息网络有限公司抢注了域名“pepsi”、“nike”中的三级域名被百事公司、耐克公司起诉,最后被法院判决撤销注册的域名并罚款。 有人趁着刘晓庆被拘捕,还抢注刘晓庆汉字和汉语拼音的域名,不知能否想经过域名拍卖,为她补缴税款?第18忌 万物皆专利一个打工者自称发明了全球最大的专利,潜心15年终于研制出“全球政府”、“全球元”和“全球身份证”,且专利一旦被结合国采用,各国将会延续30年向其交纳国民消费总值的15%作为专利费。 心思学专家疑心其患有在精气医学中所称的妄想症。 而著名大导演张艺谋执导的武侠巨片《英雄》,剧组宣称为了维护其剧本的内容,前去开放专利维护,也入错了局。 理想中很多人对专利仅限于字面的了解,错误地以为:人世万物都可以用专利维护。 一般资讯记者也缺乏知识产权和有形资产的基本知识,在稿件中错误地把技术秘密称为专利,把版权称为专利,把商标称为专利。 理想和资讯报道中还有把商标、商号的容许经常使用称为专利。 2002年足球全球杯时期,一些打出“全球杯专利产品”的商家被专利行政控制部门责令矫正。 香港贸发局举行的“专利授权展”其实践内容关键还是品牌(商标)和版权,似乎张五常这样的大家在专利方面也有笔误。 这样的报道和教材很容易误导读者,更严重的是“奖励违法”实践上这些都是知识产权,但又与专利有着基本的区别。 专利仅维护技术发明,商标是维护的标志 ,版权是维护作品的方式。 开放维护不要入错了门。 三个在英语中也不是同义词 Patent是专利 Trade Mark是商标, Copyright是版权。 在翻译时不要翻译错了。 假设在运营中把没有专利的产品说成是专利产品是违法行为,不只要矫正,而且还要被罚款。 第19忌 模拟他人商标2003年4月25日北京恒升远东电子计算机集团状告杭州恒生电子股份有限公司侵犯其注册商标公用权。 北京恒升以50元人民币案件受理费,叫停了一个方案上市募资2.6亿元人民币的杭州恒生。 这是中国第一个因商标权纠纷诉讼而暂停股票发行的公司。 关键一点就是虽字不同,但音同,有模拟之嫌疑。 以后市场上模拟商标确实不少:人头马”是著名的本国名酒商标,就有人消费“马头人”商标的葡萄酒和白酒。 “菓珍”被模拟为“果珍”和“果真”、 “康徒弟”被模拟为“康帅傅”;“红牛”被模拟为“红午”,“玉川居”被模拟为“王川居”酱菜。 “起士林”被模拟为“西士林”。 模拟者原本想借助他人曾经有的声望和市场,但却会被起诉并赔偿损失。 W&W’S 模拟M&M’S被控诉并被处分,SQNY模拟SONY,原告上法庭,赔了SONY15万元。 那么推翻麦当劳的筹划者的命运又会如何?麦当劳曾经就此事向向国度商标局提交了1000多页,重达11.6斤《商标异议开放书》。 第20忌 侵犯“商标权”侵犯他人在先权益的商标,是在他人曾经有其他有形资产的权益上打主意。 汕头金味食品有限公司私自经常使用奥林匹克五环标志,被中国奥委会起诉,经法院审理侵权成立,并赔偿500万元。 山东省景阳岗酒厂经常使用著名画家刘继卣在1954年创作了组画《武松打虎》中第11幅启动修正,作为图形商标。 1989年向商标局开放商标注册并被核准。 被刘继卣的夫人和女儿以山东省景阳岗酒厂侵犯著作权为由,将其告上法庭索赔50万元。 江苏三毛集团,以张乐平创作的“三毛”漫画笼统注册商标,共向国度行政控制局开放了共38类标有“三毛”漫画笼统的商标(已核准31 类)。 同时,三毛集团还将“三毛”漫画笼统作为原告的企业笼统在户外广告、员工名片、报刊、企业外部铭牌上经常使用。 张乐平的遗孀冯雏音率子女张娓娓、张晓等8人以江苏三毛集团侵犯著作权为由,向上海市第一中级人民法院起诉。 ,要求判令原告江苏三毛集团公司中止侵权行为、地下登报赔礼抱歉、赔偿经济损失人民币100万元。 结合菲彻辛迪加公司经过知识产权代理机构,向国度工商局商标评审委员会提出了对广州市诚益眼镜公司注册在第9类眼镜等商品上的第号“图形” SNOOPY(史努比)的商标提出撤销注册不当开放。 美国道琼斯公司被中国书法家关东升告上法庭,索赔500万元人民币。 缘, 由是他的一个中文“道”字被该公司私自用于的商业标识。 香港知名人士宋韶光向广东恩平市人民法院起诉,状告薛伟财以其“宋韶光”名字注册商标。 恳求法院依法判决原告中止侵权活动,赔偿精气损失费30万元,经济损失费50万元。
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国有划拨土地经常使用权的出租、转让行为的效能疑问案例[案情]上诉人(原审原告)沈阳某信号厂,住所地沈阳市铁西区。 法定代表人张某,系该厂厂长。 被上诉人(原审原告)卜某,男,1970年6月1日出生,住沈阳市于洪区。 案件基本理想经审理查明,原告投资设立了活性炭分厂。 2000年,原告以大潘镇企业公司活性炭厂的名义取得该地《国有土地经常使用证》,经常使用权类型为划拨。 2001年11月21日,原、原告双方签署了《租赁协议》,商定将活性炭分厂整个厂区厂房租给卜某,租期为3年,即从2002年1月1日到2004年12月31日,年租金25,000元,合同第五条规则“上诉人如出卖房屋需在2个月前通知被上诉人,且不能在每年11月到第二年3月间的夏季启动,上诉人在承租期内出卖房屋要给予被上诉人动迁损失费4万元。 ”2002年2月1日,上诉人厂长办公会议选择出售位于马贝村的活性炭分厂。 4月25日上诉人电话通知被上诉人卜某同月27日要地下拍卖马贝村活性炭分厂,被上诉人因要去外地,自己无法参与竞买,表示委托他人参与竞买。 同月27日在拍卖会上,被上诉人内弟吴某以被上诉人名义参与了竞买。 经过10轮竞拍,沈阳市中天生物柴油加工实验厂以131万元获胜。 被上诉人内弟吴某以被上诉人名义最高报价为127万元。 同日上诉人给被上诉人收回《通知》,告之活性炭分厂拍卖状况,要求被上诉人于同年6月30日前搬走。 同月28日,上诉人(称谓甲方)与沈阳市中天生物柴油加工实验厂(称谓乙方)签署了《转让协议》,商定甲方将活性炭分厂土地经常使用权及地上修建物转让给乙方,乙方于本协议签署后15日内将131万元转让费付给甲方,甲方接到转让费60日内将厂区原承租单位肃清出厂,把厂区完整交给乙方,否则第延期一个月甲方给付乙方4万元补偿。 同年4月30日被上诉人给上诉人回函,表示不赞同搬迁,如强行搬迁要求补偿直接经济损失人民币80万元。 尔后,双方屡次谈判协商,同年6月14日被上诉人要求给付补偿费降到365,000元,上诉人主张按签署的《租赁协议》执行。 [审讯]原审法院的认定与判决一审法院以为,原原告签定的租赁合同合法有效,合同中规则的原告可以终止合同的条件尚未成就,第五条规则“出租方的变卦”实质为原告应实行的义务,而原告未能适当实行,即未在出卖前两个月通知原告,只在出卖前两天通知原告,违犯了法律规则的合理期限,又未采取任何弥补措施,使原告未能享有合法拥有的权益。 租赁物出卖并不用然解除租赁合同,原告解除合同的要求显属不当。 依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百二十四条、第二百三十条之规则,判决如下:一、原、原告所签署的租赁合同继续实行;二、采纳原告的诉讼恳求。 上诉人的上诉恳求及被上诉人的争辩理由宣判后,沈阳某信号厂以原审法院未查清算想,适用法律不当为由提起上诉。 理由如下:上诉人曾经实行了通知义务,契合合同解除条件。 2002年4月25日上诉人电话通知被上诉人卜某同月27日要地下拍卖马贝村活性炭分厂,被上诉人因要去外地,自己无法参与竞买,表示委托他人参与竞买。 同月27日在拍卖会上,被上诉人内弟吴某以被上诉人名义参与了竞买。 因报价过低没有竟买成功。 之后上诉人有给了被上诉人两个月的搬迁时期,契合合同解除条件。 因此,恳求二审依法判决解除合同。 被上诉人卜某以为,原审法院判决认定上诉人未尽到通知义务,判决合同继续实行是正确的,要求维持原判。 二审法院的认定与判决二审法院以为,双方当事人于2001年11月21日签署的《租赁协议》合同有效。 上诉人在转让该厂区厂房时是依据双方签署的协议的内容而实施的,并及时通知了被上诉人,被上诉人委托内弟参与了该厂区厂房的竟买,在上诉人与竟买获胜者签署《转让协议》时,给被上诉人留出了2个月的搬迁时期,契合双方商定合同解除的条件,故应判决解除双方签署的《租赁协议》。 鉴于双方当事人在《租赁协议》第5条第1款中商定“甲方出卖房屋需在2个月前通知乙方,且不能在每年11月到第二年3月间的夏季启动”,关键是因夏季不便启动土建施工装置锻造机器设备,因此,在确定解除时期应遵守双方这一商定。 综上所述,依照《中华人民共和国民法通则》第106条第1款、111条和《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款(3)项的规则,判决如下;一、撤销于洪区人民法院(2002)于经初字第319号民事判决;二、本判决失效后于2003年4月15日前,被上诉人将双方争论的位于沈阳市于洪区大潘镇马贝村沈阳某信号厂活性炭分厂厂区厂房腾空交给上诉人,逾期未搬迁,按《中华人民共和国民事诉讼法》第232条和《最高法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干疑问的意见第295条执行,并给付厂区厂房经常使用费(从2002年11月21日起末尾计算至将厂区厂房腾空交付给上诉人止,按年25,000元计算);三、于本判决失效后15日内上诉人给付被上诉人搬迁费人民币4万元;四、采纳双方其他诉讼恳求。 [评析]本案触及以后房地产审讯中一个十分敏感的疑问——国有划拨土地经常使用权的出租、转让行为的效能疑问。 过去我们不时以为,依照《城市房地产控制法》第三十九条的规则,“以划拨方式取得土地经常使用权的,转让房地产时,应当依照国务院规则,报有同意权的人民政府审批。 有同意权的人民政府准予转让的,应当由受让方操持土地经常使用权出让手续,并依照国度有关规则交纳土地经常使用权出让金。 ”未经审批私自出租转让的行为,损害了国度的利益,应为有效合同。 笔者以为,新合同法实施后,在奖励和维护买卖及买卖安保的情势下,仍将此类合同一概的认定为有效合同,不契合《合同法》维护当事人看法自治的准绳和奖励买卖的准绳。 而应实事求是地结合不同状况,区别看待。 首先,应将作为合同失效要件的“同意、注销”与合同标的物出现物权变化时的“公示注销”区别开来。 按民法上的物权行为通常,物权在法律上属于支配权,债务在法律上属于恳求权(当事人订立合同后,会在当事人之间发生恳求权的约束力)。 中国社科院民法研讨室主任孙宪忠 教授以为,“不动产注销是物权设定成功的表征,注销之后,才干依法取得物权。 当事人之间为转移物权而订立的合同,在当事人之间会发生恳求权的约束力;但是也正是由于恳求权只是在当事人之间发生约束力,所以这一合同成立以及有效不用以不动产注销作为必要条件,债务对第三人没有约束力,所以合同的成立不用要启动公示,也就是说,合同完全可以由于当事人之间的意思表示分歧而成立和有效。 合同的成立有效,不是物权有效变化的充沛必要条件,不能由于合同成立有效就自然出现的物权成立或许有效结果。 ”可见,作为物权变化公示效能的注销,并不直接影响合同的效能。 未启动注销,当事人之间订立的合同,只需不契合《中华人民共和国合同法》第五十二条规则的法定有效情形,不违犯法律法规制止性规则,就应为有效合同,受法律维护。 不经注销的不动产转让合同,只是不出现对立第三人的效能。 其次,要结合享有土地经常使用权主体的状况来确定合同的效能。 依照《城市房地产控制法》对国有划拨土地经常使用权主体启动了限定,该法第二十三条规则,“下列树立用地的土地经常使用权,确属必需的,可以由县级以上人民政府依法同意划拨:(一)国度机关用地和军事用地;(二)城市基础设备用地和公益事业用地;(三)国度重点扶持的动力、交通、水利等项目用地;(四)法律、行政法规规则的其他用地。 ”。 但是,通常中因方案经济时期对国有划拨土地经常使用权控制的不规范,历史的要素形成享用国有划拨土地经常使用权的主体曾经远远超出了上述范围,很多消费流通范围中运营性企业也享有国有划拨土地经常使用权。 这种经常使用权曾经成为企业的一种财富权益,它的流通,有利于企业盘活资产,促进企业提高效益;有利于提高国有土地的应用价值,促进城市的综合改造。 因此,假设一概限制其流通,显然是不切合实践的。 关于土地经常使用权人是公司、企业、其他组织的,其出租、转让土地经常使用权合同应认定为有效合同。 《城镇国有土地经常使用权转让和出让暂行条例》第四十五条规则,“契合下列条件规则的状况的,经市、县人民政府土地控制部门和房产控制部门同意,其土地经常使用权和地上物的一切权可以转让、出租、抵押:(一)土地经常使用者为公司、企业、其他组织和团体;(二)拥有国有土地经常使用证;(三)具有地上修建物、其他隶属物合法产权说明;(四)签署土地经常使用权出让合同,向外地市、县人民政府补交土地经常使用权出让金或以转让、出租、抵押所获收益抵交土地经常使用权出让金。 ”《城市房地产控制法》第五十五条也规则“以营利为目的,房屋一切权人将以划拨方式取得经常使用权的国有土地上建成的房屋出租的,应当将租金中所含土地收益上缴国度。 ”可见,关于上述主体签定的出租、转让合同,只需交纳了土地出让金,国度的利益并没有遭到损害,就应认定合同有效。 当法院确认合同有效,双方按合同实行时,受让方要成功合同的目的,成为合法的土地经常使用权人,操持有关同意、注销手续,实行物权转移行为,肯定要交纳出让金,从而使国度的利益失掉维护。 最高法院2003年法发布第2号二审讯决,甘肃兰州红丽园商贸有限责任公司与甘肃诚信电线电缆有限责任公司房屋租赁合同纠纷上诉案,认定合同有效,就表现了这一精气。 值得自创的是,最高法院该案的判决书重复强调,“由于租赁房屋座落的土地为国有划拨土地,依据《城市房地产控制法》第五十五条规则以及树立部公布的《城市房屋租赁控制方法》第25条规则:以营利为目的,房屋一切人将以划拨方式取得经常使用权的国有土地上建成的房屋出租的,应当将租金中所含土地收益上缴国度。 土地收益的上缴方法,应当依照财政部《关于国有土地经常使用权有偿经常使用支出征收控制的暂行方法》和《关于国有土地经常使用权有偿经常使用支出若干财政疑问的暂行规则》的规则,由市、县人民政府房地产控制部门代收代缴。 国务院公布有新的规则时,从其规则。 据此,一审讯决认定《房屋租赁合同》有效是正确的。 ”显而易见,最高人民法院在本案判决,认定合同有效时曾经充沛思索到了行政法规的有关规则,在提示双方当事人实行合同时,应将土地收益上缴国度。 审讯委员会在讨论本案时,认定沈阳铁路信号厂与朴彪租赁合同合法有效,也是表现了上述法律精气。 关于土地经常使用权人是国度机关以及学校、医院等具有社会公益性质的单位,其享有的国有划拨土地经常使用权及地上修建,属市政公用设备,带有社会公益性质,未经同意私自出租转让,其实质上改动了土地用途,违犯了《土地控制法》强迫性规则,损害了国度和社会公共利益,国有划拨土地经常使用权出租、转让合同应认定为有效。 最高人民法院2002年发布的“昆明公安消防队与重庆垫江复合保温资料总厂、昆明小林大酒店有限责任公司房屋租赁纠纷案”的二审讯决,认定昆明公安消防队将用于市政消防的公共设备,出租给重庆垫江复合保温资料总厂成立昆明小林大酒店的协议有效,就表现了这一精气。 作者:张东波,沈阳市中级人民法院民二庭庭长。
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